Как делится имущество при наследовании по закону?

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке установленной очередности. Наследниками первой очереди являются супруг, дети и родители умершего. Когда нет наследников первой очереди либо никто из них не принял наследство, к наследованию призываются наследники последующих очередей. Доли наследников по закону являются равными. Исключение — доли наследников по праву представления (ст. ст. 1141 — 1142, 1146 ГК РФ).

Наследование по праву представления — это ситуация, когда доля наследника по закону, умершего до наследодателя или одновременно с наследодателем, переходит к его потомкам и делится между ними поровну (ст. 1113, п. 2 ст. 1114, п. 1 ст. 1146 ГК РФ). По праву представления наследуют (ст. ст. 1142 — 1144 ГК РФ):

  • внуки наследодателя и их потомки;
  • дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя — племянники и племянницы наследодателя;
  • двоюродные братья и сестры наследодателя.
  • Имущество, переходящее при наследовании по закону к двум или нескольким наследникам, поступает в общую долевую собственность наследников (ст. 1164 ГК РФ).

    Наследственное имущество — квартира. У умершего было два сына, один из которых умер до открытия наследства, у него осталось двое детей. Доли в наследственном имуществе распределятся следующим образом. У сына умершего будет 1/2 доли в наследстве, у каждого внука — по 1/4 доли в наследстве.

    Чтобы разделить наследственное имущество, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

    Шаг 1. Подготовьте заявление для принятия наследства и подайте его нотариусу

    При наследовании имущества несколькими наследниками каждому из них необходимо прежде всего принять наследство. Для этого следует по месту открытия наследства (последнему месту жительства наследодателя) подать нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. ст. 1113, 1115, 1153, 1154 ГК РФ).

    При подаче заявления о принятии наследства подавать какие-либо документы, кроме паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), не требуется. Нотариус разъяснит, какие документы необходимо представить впоследствии для получения свидетельства о праве на наследство (п. 13 разд. I Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007, Протокол N 02/07).

    Шаг 2. Подготовьте документы для получения свидетельства о праве на наследство и представьте их нотариусу

    Вам необходимо подготовить заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, а также указанные нотариусом документы, подтверждающие, в частности, основания для призвания к наследованию и факт принятия вами наследства. Если в ранее поданном заявлении о принятии наследства вы изложили просьбу о выдаче свидетельства о праве на наследство, то дополнительного заявления о выдаче данного свидетельства от вас не требуется (п. п. 1, 13, 14 разд. IX Методических рекомендаций).

    По желанию наследников свидетельство о праве на наследство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому из них в отдельности на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части (ст. 1162 ГК РФ).

    За выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство всем наследникам необходимо уплатить госпошлину (или нотариальный тариф — при обращении к частному нотариусу), размер которой зависит от их доли в праве собственности на квартиру (пп. 22 п. 1 ст. 333.24, пп. 3 п. 1 ст. 333.25 НК РФ; ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

    Размер госпошлины (нотариального тарифа) за выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство:

    — родным и усыновленным детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3% стоимости наследуемого имущества, приходящегося на их долю в праве собственности, но не более 100 000 руб.;

    — другим наследникам — 0,6% стоимости наследуемого имущества, приходящегося на их долю в праве собственности, но не более 1 000 000 руб.

    От уплаты госпошлины освобождаются, в частности, наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица при наследовании квартиры, если они проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в этой квартире после его смерти ( пп. 22 п. 1 ст. 333.24 , п. 5 ст. 333.38 НК РФ).

    Шаг 3. Получите свидетельство о праве на наследство и разделите наследство между наследниками

    Унаследованное имущество может быть разделено по соглашению между наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство (при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника — после его рождения). В данном соглашении наследники могут определить иной порядок раздела имущества, чем тот, который был установлен свидетельством о праве на наследство, т.е. наследники при заключении такого соглашения не обязаны соблюдать пропорции причитающихся им по закону долей. При этом в отношении некоторых видов имущества, например неделимых вещей, предметов домашнего обихода, при разделе установлено преимущественное право отдельных наследников. Госрегистрация прав наследников на квартиру, в отношении которой заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании данного соглашения и ранее выданного свидетельства о праве на наследство (п. п. 1, 2 ст. 1165, ст. ст. 1166, 1168, 1169 ГК РФ).

    Заключать соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимость, до получения наследниками свидетельства о праве на наследство запрещается. Раздел движимого наследственного имущества до получения свидетельства возможен.

    Шаг 4. Зарегистрируйте право собственности на недвижимое имущество

    Внесение сведений в ЕГРН на основании свидетельства о праве на наследство должно осуществляться Росреестром после получения соответствующих сведений от нотариуса в порядке межведомственного взаимодействия. Однако при отсутствии порядка направления таких сведений применение указанного положения закона в настоящее время невозможно (ч. 14 ст. 32, ч. 2 ст. 59 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ; Письмо ФНП от 21.12.2016 N 4785/06-19).

    В связи с этим потребуется непосредственное обращение в Росреестр с предоставлением следующих документов (ч. 1, 2 ст. 14 Закона N 218-ФЗ):

  • заявления о регистрации права собственности;
  • свидетельства о праве на наследство;
  • соглашения о разделе наследственного имущества.
  • За государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество необходимо уплатить госпошлину. Представление документа об уплате госпошлины вместе с заявлением не требуется. Заявитель вправе сделать это по собственной инициативе. Однако при отсутствии информации об уплате госпошлины в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по истечении пяти дней с даты подачи заявления Росреестр возвратит заявление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения (ст. 17, ч. 7 ст. 18, п. 3 ст. 25 Закона N 218-ФЗ).

    Размер госпошлины при регистрации права собственности составляет ( пп. 22 , 24 , 25 п. 1 ст. 333.33 НК РФ; Письмо Минэкономразвития России от 20.04.2017 N Д23и-2207):

    — 350 руб. в отношении участка, предназначенного для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного строительства, а также участка с равнозначным видом разрешенного использования либо участка из категории земель сельскохозяйственного назначения иных видов разрешенного использования;

    — 2 000 руб. — в иных случаях.

    При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с ЕСИА, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7 ( п. 4 ст. 333.35 НК РФ).

    Заявление и необходимые документы представляются в Росреестр одним из следующих способов (ч. 1, 2 ст. 18 Закона N 218-ФЗ; п. 2 Порядка, утв. Приказом Минэкономразвития России от 26.11.2015 N 883):

  • непосредственно в отделение Росреестра или через МФЦ (независимо от места нахождения объекта недвижимости согласно перечню подразделений, осуществляющих прием по экстерриториальному принципу, размещенному на сайте Росреестра) либо уполномоченному лицу Росреестра при выездном приеме;
  • почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
  • в форме электронных документов через Интернет, например посредством официального сайта Росреестра.
  • Кроме того, по просьбе лица, обратившегося за совершением нотариального действия, заявление о государственной регистрации прав может быть подано в Росреестр нотариусом, выдавшим свидетельство о праве на наследство (ст. 86.2 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 5 ч. 3 ст. 15 Закона N 218-ФЗ).

    Если на момент представления заявления госпошлина не уплачена, заявителю выдается или направляется информация, содержащая необходимый для подтверждения факта оплаты за конкретную услугу уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления) для уплаты госпошлины, с указанием даты, до которой необходимо ее уплатить (Информация Росреестра от 26.07.2017; Информация Росреестра от 17.10.2017; п. 3 Приложения 5 к Положению о платежной системе Банка России, утв. Банком России 29.06.2012 N 384-П).

    Срок государственной регистрации прав не должен превышать семи рабочих дней со дня приема заявления и необходимых документов Росреестром, а в случае подачи документов через МФЦ — девяти рабочих дней с даты их приема МФЦ. Если регистрация осуществляется на основании свидетельства о праве на наследство, ее срок составляет три рабочих дня, в случае поступления документов в электронной форме — один рабочий день, при обращении через МФЦ — пять рабочих дней (п. п. 1, 2, 9, 10 ч. 1 ст. 16 Закона N 218-ФЗ).

    Течение срока государственной регистрации начинается со следующего рабочего дня после даты приема документов (Письмо Росреестра от 22.08.2017 N 14-10188-ГЕ/17).

    Проведенная государственная регистрация удостоверяется выпиской из ЕГРН (ч. 1 ст. 28 Закона N 218-ФЗ).

    Доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физлиц в порядке наследования, не облагаются НДФЛ. Исключение составляет вознаграждение, выплачиваемое наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, а также вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов ( п. 18 ст. 217 НК РФ).

    Как наследуется совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов? Узнать >

    Кого и в какой очередности призывают к наследованию по закону? Узнать >

    Когда у наследника наступает обязанность по уплате налогов на унаследованное имущество? Узнать >

    Официальный сайт Росреестра — https://rosreestr.ru

    Дзен! Дзен! Дзен! На нашем Яндекс Дзен канале ещё больше особенных юридических материалов в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас >

    Как делится наследство между наследниками первой очереди

    Закон фиксирует все нюансы и правила принятия имущества в порядке наследования. Каждая статья ГК РФ о наследстве несет значимую смысловую нагрузку. Так, в определении очередей наследования большую роль играет именно первая очередность. В нее входят те, кто ближе всего на пути к приобретению наследства.

    О чем говорит статья 1142 ГК РФ?

    Содержание статьи 1142 Гражданского кодекса России включает всего 2 пункта. Они определяют исчерпывающий состав наследников, которые, при передаче имущества умершего по закону, обладают первоочередным правом на его получение.

    Пункт 1 статьи устанавливает, что после наступления смерти одного из родственников и вступлении в действие механизма наследования по закону, первыми, кто примет наследство, будут дети, жена (муж) и родители умершего.

    Пункт 2 закрепляет право на вступление в наследство по представлению за внуками умершего, а также их потомками.

    Это означает, что если детей наследодателя не будет в живых до наступления смерти самого наследодателя, или они скончаются одновременно с ним, то их дети обладают законным правом вступить в наследство за них.

    Важно знать, что внуки в связи с возникновением права представления получают весь комплекс наследства (имущество, долги и т.д.), принадлежавший именно наследодателю, а не умершему первоочередному наследнику.

    Наследники первой очереди после смерти родственника

    В соответствии с тем, кем являлся умерший наследодатель, наследники первой очереди отличаются родственной принадлежностью. В качестве наследников матери принимать ее имущество в первую очередь будут:

  • дети;
  • отец, как ее супруг;
  • родители матери, то есть бабушки и дедушки с ее стороны.
  • Каждый из представленных родственников должен доказать наличие связи с помощью документов. Если бумаги утеряны или испорчены, их придется восстанавливать заново. Если же и этого сделать не удастся, то единственный выход установить наличие родственной связи – обращение в судебные инстанции с соответствующим иском.

    После смерти отца первоочередно претендуют на наследство:

  • мать, в качестве его супруги;
  • бабушка и дедушка со стороны отца, в качестве его родителей.
  • Внуки отца при этом наследуют, если его дети скончались до момента открытия наследства или в это же время, что и он, по представлению.

    Кто наследники первой очереди после смерти мужа?

    После смерти мужа наследниками в первую очередь, призываемыми к принятию имущества, станут:

  • жена;
  • свекор и свекровь, как родители мужа.
  • При отсутствии всех представителей первой очереди к принятию имущества, оставшегося после смерти мужа, призываются его братья и сестры, а также бабушки и дедушки.

    О разделе наследства между первоочередными наследниками

    Отличие в получении наследства по завещанию и по закону не только в составе наследников и порядке их призыва к получению наследства. Разделение имущества между ними так же происходит по-разному.

    Если при наследовании по завещанию раздел может происходить в соответствии с пожеланиями завещателя, то при наследовании по закону наследство распределяется в равных частях между всеми наследниками.

    Именно поэтому, если в составе первой очереди есть несколько наследников, то все имущество умершего разделится между ними поровну.

    Если же наследник только один, то он получит имущество наследодателя в полном объеме.

    При этом важно учитывать возможность наличия неделимых вещей в составе наследства. Если таковые имеются, то один из наследников может забрать вещь себе, возместив при этом доли остальным участникам процесса в денежном выражении.

    В итоге, наследники получают имущество наследодателя исключительно согласно занимаемой очереди. Чем теснее родственная связь, тем ближе наследник к получению имущества умершего.

    При этом наследуют все представители очереди в одно и то же время. Невозможно призвание части одной и другой очереди к принятию наследства. Раздел имущества осуществляется в равном соотношении. При невозможности мирного раздела, его проведет суд.

    Наследование по закону

    Наследование по закону является вторым основанием наследования — когда завещания нет или оно ничтожно, вступает в действие закон.

    Родственники (кровные родственники) делятся на разряды (порядки) по степени родства. Степень родства определяется числом рождений до общего предка — 1, 2, 3-я и т.д. Родство бывает прямое (лица, последовательно происходящие друг от друга) и боковое (лица, происходящие от общего предка, — брат, сестра, дядя, тетя, племянник). Прямое родство, в свою очередь, делится на восходящее (мать, дед и т.д.) и нисходящее (дочь, внучка и т.д.).

    Очередность наследования по закону

    Согласно статье 1141 Гражданского кодекса РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148.

    Наследники каждой очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если они отсутствуют либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо в соответствии с пунктом 1 статьи 1119 ГК лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

    По правилам статьи 1142 ГК наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и и наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

    По правилам статьи 1143 ГК наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети братьев и сестер наследодателя — его племянники и племянницы наследуют по праву представления.

    Смотрите так же:  Требования к машинисту метро. Требования к машинисту электропоезда

    К наследникам третьей очереди статья 1144 ГК РФ относит полнородных и неполнородных братьев и сестер, ей наследодателя (дядей и тетей). Двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления.

    Статья 1145 ГК РФ устанавливает очередность призвания к наследованию остальных родственников:

    четвертая очередь — родственники третьей степени родства: прадедушки и прабабушки наследодателя;

    пятая — родственники четвертой степени родства: двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки;

    шестая — родственники пятой степени родства: двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети.

    Если нет наследников всех шести очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

    Фактически нормы части третьей Гражданского кодекса РФ предусматривают неограниченный круг наследников. Тем самым снижается вероятность наследования государством за гражданином: всегда найдется хотя бы один дальний родственник, который и унаследует имущество.

    Наследование по праву представления

    Право представления — это право нисходящего родственника вступать (заступать) на место своего я или другого восходящего умершего.

    Наследование по праву представления означает, что определенные лица являются представителями при наследовании чьих-то прав. Причем каждый из представителей может представлять только свою категорию, свою очередность по наследованию.

    Поскольку лицо наследует не по собственному праву, а по праву другого наследника, оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший ь или восходящий родственник наследника. Именно поэтому, в силу самого характера права представления, оно не может быть применимо к наследованию по восходящей линии.

    Существует три очереди наследования по праву представления:

    Внуки наследодателя и потомки наследодателя;

    Дети братьев и сестер наследодателя и племянники и племянницы наследодателя;

    Двоюродные братья и сестры наследодателя.

    Согласно пункту 1 ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну.

    Не наследуют по праву представления:

    потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства;

    потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 ст. 1117 ГК РФ.

    Особенности наследования пережившим супругом

    Права пережившего супруга при наследовании урегулированы статьей 1150 ГК РФ. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.

    Доля умершего супруга, определяемая по правилам статьи 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом РФ. Правила статьи 256 ГК РФ, касающиеся имущественных прав и обязанностей супругов, подлежат применению с учетом норм Семейного кодекса РФ (глава 7 «Законный режим имущества супругов», глава 8 «Договорный режим имущества супругов»).

    Оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе должно предшествовать определение этой доли. Выдача свидетельств о праве собственности в случае смерти обоих супругов не допускается. В этом случае вопрос об определении долей супругов может быть решен в судебном порядке.

    Для выдачи свидетельства о праве собственности необходимо наличие одновременно трех условий:

    Факт брачных отношений;

    Факт приобретения имущества в период зарегистрированного брака;

    Имущество должно являться общим, принадлежать на праве общей совместной собственности супругам.

    Наличие брачных отношений супругов устанавливается нотариусом, как правило, на основании свидетельства о браке (свидетельства о заключении брака).

    Приобретение имущества в период брака: свидетельство о праве собственности может быть выдано только в случае приобретения имущества, на которое оно выдается, в период брака. Часто нотариусы выдают свидетельства о праве собственности на имущество, подлежащее специальной регистрации или иному учету (недвижимое имущество, автомототранспортные средства). При выдаче такого имущества проблем с проверкой факта приобретения его в период брака практически не возникает. Соблюдение этого условия проверяется нотариусом по правоустанавливающим документам на имущество путем сопоставления даты регистрации брака с датой приобретения имущества.

    В отношении имущества, не требующего специальной (предусмотренной законом) регистрации (денежные суммы, ценные бумаги и др.), нотариус также должен удостовериться, что право на него возникло у супругов в период брака. Это возможно при наличии соответствующих официальных документов (справок, выписок и т.п.), выданных компетентными органами.

    В соответствии со статьей 34 Семейного кодекса РФ к общему имуществу супругов относятся:

    доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности;

    доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого из супругов;

    полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;

    приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;

    любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено, зарегистрировано или на имя кого были внесены денежные средства.

    Не может быть выдано свидетельство о праве собственности на имущество, которое является собственностью каждого из супругов. Согласно статье 36 Семейного кодекса РФ к такому имуществу относится:

    имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак;

    имущество, полученное одним из супругов хотя бы и в период брака, но в порядке наследования;

    имущество, полученное одним из супругов в дар как от второго супруга, так и от третьих лиц, а также имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам;

    вещи индивидуального пользования (например, одежда, обувь, предметы личной гигиены), независимо от времени и оснований приобретения, за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши.

    Факт приобретения имущества до заключения брака, а также отсутствие факта совместных вложений супругов на приобретение имущества устанавливается на основании правоустанавливающих документов на это имущество.

    Особенности наследования усыновленными и усыновителями

    Усыновление представляет собой частноправовой договор, который порождает для усыновленных детей те же правовые последствия, что и для родных детей супругов. Права и обязанности усыновителя и усыновленного возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении факта усыновления ребенка. По правилам пункта 1 статьи 1147 ГК РФ при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

    Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти ей усыновленного и других его родственников по происхождению, а и усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в пункте 3 ст. 1147 ГК РФ. Это исключение заключается в следующем: когда в соответствии с Семейным кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

    Законодатель указывает, что:

    усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению;

    родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства;

    усыновленный и его потомство наследуют по закону, поскольку приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

    Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

    Согласно пункту 1 статьи 1148 ГК РФ граждане, относящиеся к наследникам по закону второй и последующих очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

    Согласно пункту 2 статьи 1148 ГК РФ к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников по закону, установленный статьями 1142 — 1145, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

    Согласно статье 9 Закона о трудовых пенсиях нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:

    дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет, или дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности, при условии, что братья, сестры и внуки умершего кормильца не имеют трудоспособных ей;

    один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, и не работают;

    родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством обязаны их содержать.

    Иждивенец лицо, находящееся на содержании другого лица или получающее от него постоянную помощь, которая является для него основным источником средств к существованию.

    Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Иждивение детей умерших ей предполагается и не требует доказательств, за исключением детей, объявленных в соответствии с законодательством полностью дееспособными или достигших возраста 18 лет.

    Обязательная доля в наследстве

    Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Статьей 1149 ГК РФ предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию в любом случае, независимо от содержания завещания (обязательные наследники).

    Перечень обязательных наследников является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. К ним относятся:

    несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);

    нетрудоспособные супруг и (усыновители) наследодателя (с 1 января 2020 года к ним относятся женщины, достигшие возраста 55 лет, а также мужчины в возрасте от 60 лет (Федеральный закон от 25 декабря 2020 г. № 495-ФЗ));

    нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ:

    граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных очередей наследования, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

    граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

    Завещание составляется до открытия наследства, и ко времени открытия наследства наследственная масса может как увеличиться, так и уменьшиться. Как бы ни был завещатель обижен на лицо, но если оно нетрудоспособно и состояло на иждивении не менее одного года до его смерти, он не может лишить его наследства.

    Наследование выморочного имущества

    В соответствии с пунктом 1 ст. 1151 ГК РФ имущество умершего считается выморочным в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

    Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность России, субъектов Федерации и муниципальных образований.

    Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. В связи с увеличением очередности наследования вплоть до шестой степени родства (двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные дяди и тети) возможность наследования государством за гражданами практически отсутствует, что является дополнительной защитой права собственности граждан.

    Статья написана и размещена 15 сентября 2012 года. Дополнена — 03.01.2020.

    Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.

    Наследование бизнеса: в чем сложности?

    Статья посвящена проблемам наследования в бизнесе. «Автоматическое» наследование не всегда удовлетворяет собственников компаний и их партнеров: не все наследники могут соответствовать критериям достойных предпринимателей, управленцев. Напомним, при наследовании по закону все имущество делится на равные доли между наследниками, которые привлекаются к наследованию в порядке очередности.

    Очередность наследования

    • подать заявление нотариусу (наиболее распространенный способ);
    • совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.
    • Можно ли передать долю в бизнесе по наследству?

      То есть, доли в уставном капитале ООО, акции, паи в кооперативах и т.д. могут без ограничений передаваться по наследству. Это полностью подтверждается судебной практикой, в которых предметом спора становится принадлежность долей в юридических лицах, переходящих по наследству, как по завещанию так и по закону.

      Отметим, что завещать можно даже доли в юридических лицах, которые еще не созданы на момент оформления посмертной воли. Например, можно указать, что наследнику передаются доли во всех юридических лицах, которые принадлежали умершему.

      Важно, чтобы имущество и/или имущественные права были обозначены в достаточной степени, позволяющей определить, о каком именно имуществе идет речь. Если указать, к примеру, что соответствующему наследнику передаются только доли в «строительных организациях», то наверняка возникнут споры о там, какие именно организации имелись в виду.

      При некорректной формулировке положений все завещание или его часть могут быть признаны недействительными в силу признания таковыми судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Сроки исковой давности в таком случае такие же как у сделок — 1 год для оспоримого завещания и 3 года для ничтожного.

      Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

      Особенности перехода доли в бизнесе по наследству

      В результате с момента смерти до регистрации перехода прав наследникам доли в бизнесе фактически остаются бесхозными: предыдущий владелец умер, а новые собственники не могут осуществлять управленческие права, так как переход прав не оформлен.

      Единственным выходом является доверительное управление, учредителем которого выступает нотариус (ст. 1173 ГК РФ).

      Договор с доверительным управляющим заключается нотариусом при согласии всех известных на момент подписания договора наследников, которые указываются в качестве выгодоприобретателей. После обнаружения новых наследников, они также должны быть указаны в договоре. При отсутствии согласия наследников договор с доверительным управляющим может быть признан недействительным (см. Определение Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 78-КГ15-7).

      При этом юридическое лицо должно предоставить наследникам разумный срок для назначения доверительного управляющего, «общество, в свою очередь, не должно принимать никаких действий, затрагивающих права и законные интересы наследников, до истечения такого срока» (Постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 № 12653/11 по делу № А36-3192/2010). Если же наследники не воспользуются своим правом в разумный срок, то общество «вправе совершить необходимые действия без участия такого доверительного управляющего, если продолжению деятельности общества не препятствуют иные обстоятельства» (там же).

      Наследодатель может более подробно зафиксировать свою последнюю волю с помощью завещательного отказа или возложения.

      Завещательный отказ и возложение

      В чем смысл завещательного отказа? Дело в том, что наследнику можно передать какое-либо право (например, право собственности или аренды и др.), которым обладал сам наследодатель – не больше, но и не меньше. Завещательный отказ позволяет разнообразней определить судьбу использования наследуемого имущества. Отказ можно возложить как на наследника по завещанию, так и по закону. Завещательный отказ устанавливается в завещании. Содержание завещания может исчерпываться только им. Завещательный отказ не переходит по наследству, то есть со смертью отказополучателя обязанность исполнять завещательный отказ пропадает.

      Так, например, передав долю в ООО одному из наследников, наследодатель может обязать часть получаемых дивидендов перечислять другим наследникам или иным лицам. Или обязать своих наследников сдавать, например, своему партнеру в аренду какое-либо имущество.
      При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу, право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

      Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства. То есть отказополучатель может пользоваться завещательным отказом, например, в виде договора аренды помещения всю жизнь или в течение определенного в завещании срока, но обратиться за исполнением отказа он должен в течение трех лет после смерти наследодателя.
      Завещательным отказом можно возложить на наследников обязанности только имущественного характера в отношении конкретного лица.

      Другим инструментом, который позволяет детальнее определять судьбу наследства, является завещательное возложение. Оно обязывает наследника совершить какое-либо действие как имущественного, так и неимущественного характера (ст. 1139 ГК РФ). Возложение может, например, фактически регулировать корпоративные отношения.

      Таким возложением может быть обязанность голосовать определенным образом на общем собрании участников ООО или совершить иные действия.

      О завещательном отказе и возложении заинтересованных лиц должен известить нотариус, но не обязан их разыскивать. Поэтому для обеспечения их интересов наследодателю целесообразно уведомить всех заинтересованных лиц о предоставлении каких-либо прав по завещанию уже при его составлении. Это позволит им надлежащим образом исполнить посмертную волю.

      Если наследники не исполняют завещательный отказ или возложение, то заинтересованные лица могут обратиться в суд с требованием о принуждении совершить те или иные действия согласно завещанию. Суды активно поддерживают отказополучателей в случае нарушения посмертной воли наследниками.

      Если вследствие установленных законом обстоятельств доля, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, переходит к другим наследникам, последние (если из завещания или закона не следует иное) обязаны исполнить такой отказ или такое возложение.

      Завещание может работать вместе с наследованием по закону. Наследодатель при помощи завещания может распределить определенное имущество между наследниками или передать часть имущества третьему лицу. Завещанием также можно лишить наследства одного или даже всех наследников по закону.

      Не всегда наследники готовы продолжать бизнес своих родителей. Предпринимательские династии – нечастое явление. В таких случаях доли в бизнесе можно передать наследникам, но с помощью завещательного отказа и/или возложения отдать бразды правления своим партнерам на определенный период, который определяется наследодателем и указывается в завещании.

      Такие возможности завещания сближают его с корпоративным договором. А это порождает надежды по его более широкому использованию… Например, в качестве инструмента урегулирования отношений между партнерами после смерти одного из них, а также для контроля отдельных лиц, которые владеют долями или занимают руководящие должности (номиналами). Однако это фактически невозможно.

      Дело в том, что завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания, при этом он вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. (п. 2 ст. 1119 и п. 1 ст. 1130 ГК РФ). В результате, вы даже не узнаете, что, например, номинал изменил условия завещания.

      Кроме того, наследники должны исполнять волю наследодателя только в пределах наследства. Поэтому, отказ или возложение не будут исполнены, если имущества, которое перешло по наследству, не хватает: недвижимость обесценилась, например, или компания перестала приносить прибыль и т.д.

      Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании закона, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля — п. 1 ст. 1149 ГК РФ) .

      То есть наследники-пенсионеры, дети и инвалиды будут иметь право на половину того, что им причитается по закону независимо от содержания завещания.

      Право на обязательную долю сохраняется даже в том случае, если завещанием нетрудоспособный наследник был прямо лишен наследства. Судами данное положение трактуется буквально и не предоставляет каких-либо возможностей лишить права на обязательную долю. Например, в Апелляционном определении Московского городского суда от 18.11.2016 по делу № 33-41829/2016 суд прямо указал, что свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.

      Получатель обязательной доли определяется нотариусом, а при возникновении спорной ситуации — судом.
      Тем не менее есть возможность частично нивелировать негативные последствия данной нормы Гражданского кодекса.

      Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

      То есть, если для выплаты обязательной доли хватает имущества, которое не охватывается завещанием, то завещанное имущество передается согласно воле наследодателя.

      Таким образом для защиты бизнеса нужно, распорядившись долями в бизнесе в завещании, оставить незавещанной часть имущества для наследников по закону.

      Особенности наследование долей в некоторых формах юридических лиц

      Закон не позволяет устанавливать запрет на переход акций по наследству. Однако согласно п. 5 ст. 7 ФЗ «Об АО» в уставе можно предусмотреть необходимость получения согласия акционеров на отчуждение (в том числе наследование) акций непубличных акционерных обществ. Но при этом данный запрет действует не более 5 лет с момента его установления.
      Для ПАО нельзя предусмотреть какие-либо ограничения для передачи акций по наследству.
      Таким образом, публичные АО наиболее благоприятная для наследования ОПФ – остальные акционеры не могут ограничить переход акций наследникам.

      Однако в наследовании акций кроются подводные камни.
      В ЕГРЮЛ содержится информация лишь об учредителях АО. Сведения о держателях акций находятся в реестродержателя АО. Это информация не находится в публичном доступе и наследники могут просто не узнать о том, что у умершего были акции.
      Для получения акций наследники должны знать, акционером какого акционерного общества был наследодатель.
      Если наследник считает, что наследодатель имел акции какого-либо АО, то он должен сообщить об этом нотариусу. Нотариус сделает запрос соответствующему реестродержателю, для проверки этой информации.

      2. Общество с ограниченной ответственностью.
      Доли в уставном капитале также как и акции наследуются в общем порядке. Однако в уставе может быть предусмотрено, что наследник может стать участником ООО только с согласия других участников.
      В случае, если наследнику отказали в участии в ООО, то согласно п. 2 ст. 23 ФЗ «Об ООО» общество выплачивает ему действительную стоимость доли. Такая процедура также может существенно подкосить бизнес. Но тут уже решать партнерам: либо принимать наследников в свои ряды, либо выплачивать им причитающуюся долю. Суды никогда не ставят под сомнение право других участников отказать наследникам в участии в ООО, если это предусмотрено Уставом.

      При этом участники ООО могут выборочно принять одних наследников, а другим отказать.

      3. Производственные кооперативы.
      Уставом ПК также как и в случае ООО, может быть предусмотрено требование о согласии на переход пая наследникам.
      Также необходимо обратить внимание на ограничения, установленные для членов ПК. Членами кооператива могут быть граждане, достигшие возраста шестнадцати лет. (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»).

      В результате, если наследник еще не достиг 16-летнего возраста, то независимо от условий вхождения в ПК и/или от мнения других членов кооператива, он не сможет войти в его состав. Все, на что он может рассчитывать – это на выплату действительной стоимости пая. С учетом того, что при определении пая не учитывается неделимый фонд, это может серьезным образом отразиться на правах наследников.

      4. Полное товарищество
      Особенность полного товарищества в том, что товарищами могут быть только «коммерческие» субъекты – ИП и организации. Физическое лицо может получить статус ИП, но опять же для этого необходимы требование – дееспособность и возраст (как минимум 14 лет для эмансипированных ИП).

      Безусловно, зафиксировать свою волю в отношении долей в бизнесе можно. С той или иной степенью конкретизации.

      Однако необходимо помнить, что в течение продолжительного периода времени (6 месяцев) возникает неопределенность в управлении и владении юридическим лицами: наследники еще не могут воспользоваться своими правами и полноценно принять участие в управлении активами. Закон предусматривает возможность введения доверительного управления, но эта процедура должна быть введена фактически по инициативе и при согласии наследников.

      Также обязательная доля в наследстве существенным образом влияет на исполнение посмертной воли, вплоть до того, что часть наследства будет передана лицу, которому по завещанию вообще было в наследовании отказано.
      Если наследодатель хочет максимально безболезненного и безопасного перехода его бизнеса в надежные руки, ему следует озаботиться о том, чтобы в завещании были детально прописано имущество, которое переходит каждому наследнику, правомочия и обязательства, которые у них возникают. Обеспечить возможность уплаты обязательной доли в наследстве без угрозы передачи бизнеса неблагонадежным лицам.

      Также очень важным является наличие информации об организациях, в которых наследодатель является участником, для того, чтобы наследники могли своевременно обеспечить свои права и обезопаситься от недобросовестных действий партнеров и других лиц.

      Серьезные ограничения свободы распоряжения имуществом в завещании могут быть в значительной степени нивелированы при тщательной проработке посмертной воли и ее фиксации. Но применительно к бизнесу вопросов здесь остается еще много:

      • что, если весь бизнес ведется от лица одного ИП? В этом случае его смерть существенно парализует всю деятельность. Как управлять расчетным счетом, например?
      • что, если бизнес построен группой компаний, в которых собственник не везде юридически представлен, как гарантировать права наследникам? К примеру, в перекрестном владении в принципе нет возможности наследования.
      • Как всегда, решение вопросов только в комбинаторике инструментов. Возможно, в некоторые организации наследников нужно уже при жизни собственника включить в состав участников, но без какой-либо возможности что-то решать.

        Как наследовать финансовые активы

        Оформление наследства — это стандартная процедура. Но в зависимости от того, что именно наследуется, в нем могут появляться нюансы и сложности. Разберемся, как получить права на банковские вклады и счета наследодателя, а также как унаследовать акции, облигации, инвестиционные паи и даже пенсионные накопления.

        Кто может претендовать на финансовые активы?

        В наследственных делах многое решает завещание. Если владелец имущества решил самостоятельно распределить свои активы среди близких, он мог составить и заверить завещание у нотариуса. Возможно, он даже заранее отдал копию этого документа будущим наследникам.

        Иногда наследников указывают в договоре с финансовой организацией. Например, человек мог сразу вписать в страховой полис получателя денег, которому компания должна выплатить страховую сумму в случае смерти застрахованного.

        Когда клиент открывает в банке вклад или счет, он имеет право оставить завещательное распоряжение . В нем прописывается, кто получит доступ к деньгам в случае смерти владельца. Завещательное распоряжение имеет такую же силу, как и завещание. Но оно касается только конкретного вклада или счета, и его не нужно заверять у нотариуса.

        Если между завещанием и завещательным распоряжением есть противоречия, действует тот документ, который был оформлен последним. Например, дедушка вписал в завещательное распоряжение на свой вклад внука Сашу, а затем оформил завещание у нотариуса и в нем указал наследником этого же вклада внучку Наташу. Поскольку завещательное распоряжение было написано раньше, оно автоматически станет недействительным. Вклад получит Наташа.

        Даже если завещание есть, часть наследства могут получить те, кто в нем не значится, но имеет право на обязательную долю. Подробнее об этом читайте в материале про оформление наследства.

        Если человек не оставил никаких указаний ни в завещании, ни в договоре, ни в завещательном распоряжении, наследство делится по закону — в порядке очереди по степени родства. Первая очередь — родители и дети, супруг или супруга. Вторая — сестры и братья, бабушки и дедушки. Всего семь очередей, о которых можно узнать из материала про вступление в наследство.

        При этом супруг или супруга обычно имеет право на половину финансовых активов, в том числе денег на банковском счете и ценных бумаг. Эти активы считаются совместно нажитым имуществом, если выполнено несколько условий:

        Наследодатель положил деньги в банк или купил ценные бумаги в период брака.

        Не было брачного договора, который отменял бы право совместной собственности на эти счета, вклады и бумаги.

        Финансовые активы наследодатель приобрел сам, а не получил по наследству или в дар. Например, если родители открыли вклад на его имя или завещали ему пакет ценных бумаг, то это считается личным, а не совместно нажитым имуществом.

        Оставшаяся половина активов делится между всеми наследниками согласно завещанию или по закону в порядке очереди. Супруг или супруга наследодателя могут претендовать на свою долю и при распределении этой части имущества.

        Поэтому сначала нужно выяснить, какими активами владел ваш близкий и оставил ли он распоряжение — кому эти активы передать.

        Как выяснить, чем владел наследодатель?

        Нужно обратиться к нотариусу и открыть наследственное дело, причем не позднее шести месяцев с даты смерти наследодателя. О том, какие для этого нужны документы и что делать, если наследников несколько, можно прочитать в статье «Как оформить наследство».

        Именно нотариус будет собирать информацию об активах умершего.

        Информация о счетах и вкладах человека — это банковская тайна. Даже после смерти владельца банки не вправе раскрывать ее всем желающим. Регистраторы и депозитарии, которые хранят информацию о владельцах ценных бумаг, также не могут разглашать эти данные.

        Справки о счетах и вкладах покойного может запросить только нотариус, который ведет наследственное дело, или человек, указанный в завещательном распоряжении. Не верьте рекламным объявлениям сомнительных организаций, которые обещают разыскать вклады и счета людей, — это мошенники.

        Если близкий оставил завещание или вел список своих финансовых активов, найти их будет несложно.

        Если же нет, нотариусу придется их разыскивать. Чтобы ускорить поиски, наследникам стоит принести нотариусу все финансовые документы, которые получится собрать. Это могут быть договоры с банком, негосударственным пенсионным фондом или страховой компанией, а также с финансовыми организациями, которые работают на рынке ценных бумаг.

        Захватите все документы, которые получится найти, например выписки и отчеты по счетам. С некоторыми финансовыми организациями, например с регистратором, может не быть договора. Но выписка поможет понять, в какой компании находится имущество.

        Кроме денег, ценных бумаг и прочего имущества наследники принимают на себя долги умершего или их часть. Поэтому поручите нотариусу запросить кредитную историю наследодателя. Так вы точно узнаете, какие кредиты и займы вы можете получить вместе с имуществом умершего. Подробнее о том, какие еще финансовые обязательства перейдут к вам и что с ними делать, читайте в материале «Передаются ли долги по наследству?».

        Если вы не в курсе, клиентом каких финансовых организаций был умерший, в первую очередь стоит попросить нотариуса отправить запросы в крупные и популярные банки и финансовые компании.

        Нередко люди берут кредиты и оформляют кредитные карты в тех банках, где у них уже был открыт счет или вклад. Возможно, с помощью кредитной истории умершего у вас получится найти не только его долги, но и счета или вклады.

        Поручите нотариусу обратиться в страховые компании вашего города, чтобы выяснить, нет ли действующих страховых полисов на имя вашего близкого.

        Если вы знаете, что он вкладывал деньги в ценные бумаги, можно попросить нотариуса направить запросы в депозитарии и регистраторы.

        Самостоятельно нужно обратиться в Пенсионный фонд России, чтобы выяснить, где хранятся пенсионные накопления умершего.

        Кроме того, стоит поручить нотариусу запросить информацию в Федеральной налоговой службе. Там он сможет уточнить, какое имущество было у наследодателя и каковы официальные источники его дохода.

        Когда финансовые активы умершего будут найдены, нотариус включит их в наследство.

        Наследуемое имущество не облагается налогами, но вам нужно будет оплатить государственную пошлину на наследство.

        Учтите, что за розыск активов нотариус берет дополнительную плату. И сумма зависит в том числе от количества запросов, которые он должен будет разослать.

        Теперь рассмотрим подробнее особенности наследования разных видов финансовых активов.

        Как унаследовать банковские счета и вклады?

        Получить доступ к деньгам и ценностям можно только после того, как нотариус выдаст вам свидетельство о праве на наследство.

        Нужно прийти в банк с этим свидетельством и паспортом. Некоторые банки могут попросить вас предъявить и другие документы:

        копию свидетельства о смерти;

        завещание (если есть);

        документы, подтверждающие ваше родство с наследодателем;

        реквизиты вашего счета для перевода денег.

        Лучше уточнить в банке полный список необходимых документов.

        Если вы наследуете депозит, срок которого еще не окончен, необязательно сразу его закрывать. Ведь при досрочном расторжении договора проценты чаще всего теряются. Новый владелец, как и прежний, может дождаться завершения срока вклада и затем забрать всю сумму вместе с набежавшим доходом.

        Без свидетельства о праве на наследство можно получить с банковского счета наследодателя до 100 тыс. рублей на организацию похорон. Но для этого понадобится постановление нотариуса.

        Для несовершеннолетних предусмотрен особый порядок наследования денег на счетах и депозитах в банке. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Как оформить наследство».

        Особенности наследования ценностей, которые хранятся в банковской ячейке

        В целом процедура такая же: нотариус посылает запрос в банк. Банк сообщает, что хранится в ячейке. Когда вы получите свидетельство о праве на наследство, с этим документом и своим паспортом нужно прийти в банк и забрать имущество.

        Важно иметь в виду, что банк может попросить доказательства того, что ценности в ячейке принадлежали ее арендатору. Но это требование допустимо, только если такое условие прописано в договоре об аренде ячейки.

        Таким образом банки страхуют себя от риска, что человек хранил в ячейке не только свои, но и чужие вещи. Если позднее объявится настоящий владелец, у банка будут проблемы. По решению суда банк будет обязан вернуть собственность владельцу или компенсировать ее стоимость. Поэтому иногда банки перестраховываются и оставляют вещь у себя на бессрочное хранение, если у наследников нет доказательств собственности.

        Как унаследовать ценные бумаги и деньги на счете у брокера или доверительного управляющего?

        Ваш близкий мог хранить деньги не только на банковских депозитах, но и вкладывать их в ценные бумаги: акции, облигации, паи инвестиционных фондов и другие инструменты фондового рынка.

        Ценные бумаги покупают через доверительного управляющего, брокера или управляющую компанию. Если вы сможете найти договор с финансовой организацией, нотариус выяснит, какими ценными бумагами владел наследодатель и где именно они хранятся. А также узнает, остались ли деньги на его счете.

        Как правило, нотариус выдает каждому из наследников два свидетельства о праве на наследство: одно — на ценные бумаги, другое — на деньги.

        Для того чтобы получить деньги умершего, нужно обратиться к брокеру или доверительному управляющему с паспортом и свидетельством о праве на наследство, когда его выдаст нотариус.

        С ценными бумагами порядок немного другой. Они обычно хранятся на счетах депо в депозитариях. Кроме того, акции и инвестиционные паи могут учитываться на лицевых счетах в реестрах, которые ведут регистраторы или специализированные депозитарии паевых инвестиционных фондов (ПИФов).

        Брокер, доверительный управляющий или управляющая компания сообщат нотариусу, в какой именно организации значатся бумаги вашего близкого. После этого нужно попросить нотариуса отправить туда заверенную копию свидетельства о смерти владельца ценных бумаг. Депозитарий или регистратор немедленно заблокируют операции с ценными бумагами — до момента, пока они не перейдут к новому владельцу. Иногда счета блокируют даже раньше — сразу после запроса нотариуса.

        Когда вы получите свидетельство о праве на наследство, нужно будет обратиться к депозитарию или регистратору, чтобы переоформить ценные бумаги на себя.

        Что делать, если договор с брокером или управляющим не удалось найти?

        Есть два варианта. Первый — попросить нотариуса разослать запросы известным брокерам и управляющим компаниям. Они ответят, был ли ваш близкий их клиентом и есть ли у них его активы.

        Второй — отправить запросы напрямую депозитариям и регистраторам. Депозитарии могут сообщить сразу обо всех бумагах, которые лежат на счете депо конкретного человека.

        Если вам известно, какие акции покупал наследодатель, то нотариус может начать их розыск у регистратора, который ведет реестр владельцев этих акций. Название регистратора и его координаты публикуются на сайте эмитента — компании, которая выпустила акции.

        Если вы знаете, что ваш близкий приобретал паи определенного ПИФа, то нотариус может обратиться в специализированный депозитарий этого ПИФа. Данные депозитария можно найти на сайте управляющей компании паевого фонда.

        Если вы уверены, что наследодатель вкладывал деньги в фондовый рынок, но не в курсе, какими именно акциями, облигациями, паями или другими бумагами он владел, можно поручить нотариусу запросить эту информацию у всех регистраторов и депозитариев.

        Как переоформить ценные бумаги на себя?

        Чтобы переоформить бумаги на себя, наследник должен предоставить депозитарию или регистратору документы: свидетельство о праве на наследство и паспорт.

        Депозитарий или регистратор откроет новому собственнику счет депо или лицевой счет в реестре (если наследник не открыл такой счет раньше) и зачислит на него ценные бумаги.

        Стоит иметь в виду, что за открытие и ведение счета депо, а также за перевод ценных бумаг со счета наследодателя на счет наследника возьмут плату.

        Как делить ценные бумаги, если их количество не делится на число наследников?

        Облигации, акции и другие ценные бумаги нельзя разделить на части по желанию владельцев. Например, у умершего было 55 акций, наследников двое, а завещания нет. Наследники не смогут получить по 27,5 акций.

        Есть несколько вариантов действий. Самый простой — договориться еще до того, как нотариус выпишет свидетельства о праве на наследство. Один наследник может получить «лишнюю» акцию, а второй — приплюсовать к своей доле наследства деньги за половину ее стоимости.

        Второй вариант: уже после получения свидетельства о праве на наследство составить у нотариуса специальное соглашение о разделе имущества. В этом соглашении можно прописать, кому и сколько акций достанется.

        Если оба наследника не планируют пока продавать ценные бумаги, они могут открыть у регистратора или в депозитарии счет для учета права общей долевой собственности и перевести на него все акции.

        После этого можно продать «лишнюю» акцию и разделить деньги, а остальные бумаги поделить поровну и перевести на персональные счета наследников. Но стоит заранее выяснить комиссии депозитария и плату, которую берет регистратор за перевод бумаг с одного счета на другой.

        Можно ли унаследовать выплату по полису страхования жизни?

        При оформлении полиса страхования жизни клиент может указать в договоре, кто получит страховую выплату в случае его смерти. Тогда выплата не попадет в состав наследства. Другие наследники (которые не упомянуты в договоре) не могут претендовать на нее ни по завещанию, ни по закону в порядке наследственной очереди.

        Если получатели денег (выгодоприобретатели) указаны в договоре, то по закону они должны в течение месяца после смерти владельца полиса сообщить об этом страховой компании. Иногда в договоре может быть прописан больший срок. Если не успеть известить страховую компанию вовремя, она имеет право отказать в выплате.

        Если же владелец полиса не указывал выгодоприобретателей или их нет в живых, на выплату претендуют наследники. Они смогут обратиться к страховщику за компенсацией, когда получат у нотариуса свидетельство о праве на наследство.

        Страховая сумма делится между всеми наследниками поровну. Срок выплаты указан в договоре со страховой компанией или в правилах страхования. Обычно он составляет от 5 до 15 дней.

        Можно ли получить по наследству деньги, которые были отложены на пенсию?

        Чаще всего можно. Но условия и порядок получения денег зависит от того, на какую пенсию человек копил — государственную или дополнительную.

        В случае с государственной пенсией вы можете унаследовать пенсионные накопления. Это часть будущей государственной пенсии, которая есть у большинства работающих россиян. Накопления хранятся в Пенсионном фонде России (ПФР) или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

        Если ваш близкий самостоятельно откладывал на дополнительную пенсию, у вас есть возможность получить по наследству его пенсионные сбережения. Они могут находиться в том же НПФ, где хранятся пенсионные накопления, или в другом.

        Кто и как может получить пенсионные накопления по наследству?

        Владелец пенсионных накоплений мог сам назначить преемников — не обязательно родственников. И определить долю накоплений, которая достанется каждому. Для этого он должен был подать письменное заявление со списком правопреемников в отделение ПФР или МФЦ.

        Если человек не оставил такого заявления, на деньги могут рассчитывать только представители первой или второй наследственной очереди. Первая — это дети, родители, муж или жена. Если близких первой очереди нет, тогда накопления перейдут родным второй очереди — братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. Родственники одной очереди получают накопления в равных долях.

        Если у застрахованного нет родственников из первых двух очередей, то накопления уходят в резерв пенсионного фонда, а накопительный счет закрывается.

        Чтобы получить доступ к деньгам умершего, его близкие должны обратиться в ПФР и выяснить, есть ли у человека пенсионные накопления. Если есть, ПФР сообщит, в каком фонде они хранятся и оставил ли владелец пенсионных накоплений заявление со списком преемников.

        Прийти в отделение Пенсионного фонда России можно только лично. Через нотариуса обратиться в ПФР нельзя.

        При визите в ПФР вам понадобятся:

        свидетельство о смерти (если есть);

        документы, подтверждающие родство с умершим.

        Если вы знаете, что человек назначил вас получателем своих пенсионных накоплений, доказательства родства не понадобятся. Но понадобится номер СНИЛС — как умершего, так и свой.

        Когда выясните, в каком фонде хранятся накопления вашего близкого, не затягивайте. Нужно обратиться в этот фонд и подать заявление на выплату в течение шести месяцев со дня смерти владельца накоплений. Если опоздаете, деньги можно будет получить только через суд.

        Размер выплат будет зависеть от того, начал умерший получать пенсию или нет. Если человек умер до выхода на пенсию, то наследники получат все накопления.

        Если пенсию уже назначили, то размер выплаты будет зависеть от вида пенсии. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Как негосударственные пенсионные фонды помогают копить на государственную пенсию».

        Деньги вам выплатят только через семь месяцев — до 20 числа восьмого месяца со дня смерти их владельца.

        Кто может претендовать на добровольные пенсионные сбережения и как их получить?

        У каждого НПФ свои правила. Переходят ли пенсионные сбережения по наследству, в каком размере и при каких условиях, указывается в договоре с фондом.

        Обычно НПФ выплачивает сбережения преемникам, только если клиент еще не начал получать дополнительную пенсию. Иногда договор предусматривает выплату части сбережений. А в отдельных случаях по условиям договора деньги вообще не могут достаться наследникам.

        Если договор предусматривает передачу сбережений, то возможны два варианта их наследования.

        Владелец пенсионного счета мог самостоятельно определить список получателей сбережений. Для этого он должен был сразу внести в договор их персональные данные либо составить у нотариуса отдельное завещание с указанием преемников своих пенсионных сбережений.

        Если он этого не сделал, то родственники получат пенсионные сбережения в порядке первых двух наследственных очередей, как и в случае с государственной пенсией.

        В договоре с НПФ должно быть написано, когда наследники должны обратиться в фонд с заявлением о выплате. Например, не раньше, чем через полгода после смерти клиента, и не позже, чем через три года.

        Список документов для получения денег лучше уточнить в фонде заранее — он может различаться в разных организациях.

        В течение какого срока после подачи заявления фонд должен выплатить деньги, также можно посмотреть в договоре с НПФ.

        Если вы знаете, что близкий откладывал деньги на дополнительную пенсию, но вам неизвестно, в каком фонде, то через нотариуса можно отправить запросы во все НПФ. Но опять-таки стоит заранее выяснить расценки нотариуса на поиск и оценить расходы.

        Подробнее о процедуре получения наследства читайте в статье «Как оформить наследство». Не стоит забывать, что вместе с имуществом наследники получают и долги покойного. Разобраться в этом вопросе поможет материал «Передаются ли долги по наследству?».

        Смотрите так же:  Как красиво оформить анкету для друзей. Как красиво оформить анкету для друзей

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *